Правовая охрана полезных моделей

24.12.2024
Ред. 16.01.2025

Патенты выдают не на идеи, а на конкретные технические решения, в которых эти идеи воплощены. Решение должно быть раскрыто в заявке на выдачу патента достаточно подробно, чтобы любой специалист в этой области мог реализовать изобретение по этому описанию. Так изобретатель выполняет свою часть договора с государством: раскрывает сущность изобретения, его назначение и технический результат.

У каждого патента есть автор и патентообладатель, и не всегда они совпадают.

Автор — это создатель технического решения. Он трудился и в результате этого творческого труда что-то изобрел. Автору не нужно никак подтверждать свое авторство: он просто указывает себя автором в патентной заявке, и этого достаточно, чтобы закон считал его таковым. Право авторства нельзя передать. Даже если патентообладателем станет другой человек, автор навсегда останется автором.

По умолчанию автору принадлежит право на получение патента. Именно он решает, подавать заявку в Роспатент или нет, и что в ней указывать. Автор может передать право на получение патента кому-нибудь другому, например заказчику, работодателю или патентной службе университета.

Патентообладатель — это тот, кому принадлежит исключительное право на запатентованное решение.

Патентообладатель может использовать запатентованное решение как угодно: воплощать его в продуктах, использовать эти продукты в коммерции, рекламировать их и продавать. Также патентообладатель может передать исключительное право другим людям или компаниям — провести отчуждение. Он может разрешить попользоваться патентом на время — дать лицензию. Именно патентообладатель определяет судьбу патента, и согласия автора для этого ему спрашивать не нужно (как при продаже дома не нужно спрашивать разрешение архитектора).

Патентообладателей у одного патента может быть несколько. Иногда это сами авторы, иногда — нет. Патентообладателями могут быть другие люди или организация. Как правило, здесь все зависит от того, как между собой договорились те, кто изобрел решение, с теми, кто финансировал разработку.

В России есть три вида патентов: патент на полезную модель, на изобретение и на промышленный образец.

Патент на полезную модель выдают несложным устройствам, желательно в едином корпусе и должна соответствовать критериям новизны и промышленной применимости.

Новизна означает, что разработка должна быть «неизвестна из уровня техники». В переводе на русский язык это значит, что нигде в мире в открытых источниках нет ее подробного описания или — в случае промышленного образца — изображения. Неважно, что патент будет действовать только в России, — новизна должна быть мировой. Роспатент обычно смотрит на другие патенты, диссертации и научные сборники, на интернет ссылается редко.

Промышленная применимость означает, что изделие можно использовать для достижения какого-то объективного технического результата. Этот критерий сразу отсекает все решения, результат которых не связан с техникой: красивее, удобнее, дешевле. Запатентовать можно только техническое решение, которое дает измеримый новый результат или новое свойство.


Патентование модели занимает 3-7 месяцев, патент на нее действует 10 лет. Как и любая другая сфера, правовая охрана изобретений и полезных моделей имеет свои особенности.

Что считается нарушением прав на полезную модель

Если планируете защищать свои права с помощью патентов, то еще перед подачей заявки подумайте о том, как выявлять нарушения и как их доказывать. Вся защита патента строится на фундаменте, заложенном формулой, а изменить ее после выдачи патента уже нельзя.

Нарушением исключительного права на полезную модель считается использование запатентованного решения, если доказаны три обстоятельства:

  1. запатентованное решение используется в продукте;
  2. ради получения дохода;
  3. без разрешения патентообладателя.

При этом использованием считается не только производство и продажа такого продукта, но и его хранение, применение и ввоз в страну. Даже как таковое предложение к продаже — это нарушение, и неважно, есть на самом деле продукт или нет.

Использование не будет считаться нарушением, если продукт был легально введен в оборот на территории нашей страны. Грубо говоря, если вы покупаете запатентованные лопаты у российского производителя-патентообладателя, а потом продаете их на маркетплейсе, то вы ничего не нарушаете, ведь патентообладатель сам продал вам этот продукт. Это называется «исчерпанием права»: перепродажа оригинальных товаров не считается нарушением. В данном случае важно, что вы сначала купили чужой товар, а потом перепродали.

Рассчитываем компенсацию

Сколько денег заработал бы владелец патента, если бы нарушения не было? Например, нарушитель продавал контрафакт и из-за этого у самого патентообладателя упали продажи. Упущенную выгоду можно посчитать.

Или все заключали с изобретателем лицензионные договоры, а нарушитель решил, что патентообладателю можно не платить. Тут можно подсчитать неполученные лицензионные отчисления.

Третья ситуация: нарушитель заключил контракт с заказчиком, а если бы все было по закону, то контракт получил бы патентообладатель — тут даже считать не надо, есть цена контракта.

Выбор способа расчета зависит от того, какие потери понес патентообладатель и чем он может их доказать.

От 10 000 рублей до 5 000 000 рублей, на усмотрение суда. Подходит, когда патентообладатель пострадал меньше чем на пять миллионов рублей. Тут можно попросить суд взыскать с нарушителя любую сумму в этих пределах, а для того, чтобы суд не слишком сильно снизил итоговую компенсацию, ее нужно обосновать.

Вот на что может обратить внимание судья:

  • объем контрафакта и его цена;
  • срок незаконного использования;
  • упущенная выгода патентообладателя и вред его репутации;
  • степень вины нарушителя — умысел или неосторожность;
  • реакция нарушителя на досудебную претензию.

Чем больше доказательств покажет правообладатель в пользу своего подсчета, тем выше вероятность, что суд взыщет компенсацию в полном объеме. При ее расчете суд будет оценивать характер нарушения исходя из всех обстоятельств дела.

Взыскание убытков. В отличие от дел по товарным знакам и авторским правам, в делах по патентам нельзя взыскать компенсацию в размере двойной цены контрафакта. Поэтому если нарушитель продал контрафакта больше, чем на пять миллионов рублей, нужно заниматься взысканием убытков — упущенной выгоды.

Нужно будет доказывать размер убытков и причинно-следственную связь между ними и нарушением. Если получится, патенто обладатель сможет взыскать десятки, а иногда даже сотни миллионов рублей.

Двойная цена права использования. Такой способ расчета используют, как правило, в тех случаях, когда патентообладатель уже заключал лицензионные договоры. Смысл расчета такой: берут договор и оценивают по нему, сколько денег заплатил бы нарушитель, если бы заключил такой договор с патентообладателем и использовал запатентованное решение легально. Затем эту сумму умножают на два.

Способы фиксации нарушения прав на полезную модель

Способ фиксации нарушения зависит от обстоятельств конкретного дела: патента, продукта и самого нарушения. Иногда использование решения можно установить по фотографиям товара — если все признаки изобретения видны снаружи.

Можно провести контрольную закупку: заказать товар, получить посылку, сохранить чеки, или сходить в розничный магазин, заснять процесс покупки на видео, взять кассовый и товарный чек — и затем изучить товар.

Можно попробовать обойтись без контрольной закупки: запросить у нарушителя коммерческое предложение и проект договора. Предложение к продаже — это уже нарушение.

Можно поискать его клиентов и запросить документы у них — договоры, акты, задания, чертежи, инструкции и другие документы. Возможно, по ним все станет понятно. Иногда можно выехать на место и осмотреть объект.

Допустим, патентообладатель находит в продаже устройство, подозрительно похожее на решение из его патента, — вроде как нарушение есть. Но суд же не заставит кого-то платить компенсацию, основываясь на догадках. Нужно четко ответить на вопрос: использован патент или нет.

Для этого проводят патентную экспертизу. В качестве эксперта выступает патентный поверенный. Ему передают материалы для исследования и ставят вопрос: используются ли все признаки решения по такому-то патенту в таком-то объекте или нет. Поверенный разбирается в деталях и пишет заключение. Если техническое решение особенно сложное, к экспертизе привлекают профильных специалистов, например химиков или инженеров. Получается комплексная патентно-техническая экспертиза.

Тут есть два варианта: можно заказать проведение экспертизы до суда и принести ее результаты в суд, а можно не проводить экспертизу заранее, подать иск и попросить суд назначить судебную экспертизу. В большинстве случаев владельцы патентов идут по первому пути: начинают с досудебной экспертизы (еще ее называют «внесудебной»). Досудебная экспертиза помогает относительно достоверно убедиться в том, использован патент или нет. Когда ты заранее знаешь сильные и слабые места своего патента, ты можешь собрать дополнительные доказательства — никто никуда не торопит, как в случае с судебной экспертизой. Результаты этой экспертизы отправляют нарушителю вместе с претензией в расчете на то, что заключение эксперта сделает нарушителя сговорчивее. Может быть, заплатит без суда.

Суд может вынести решение по результатам внесудебной экспертизы и не будет назначать судебную. Тогда дело пройдет быстрее и его результат будет ожидаемым. Однако досудебная экспертиза — это вообще не обязательный этап патентного спора. Можно отправить претензию нарушителю и без заключения эксперта, а потом прийти в суд и попросить назначить судебную экспертизу. Судьи часто назначают экспертизу, даже когда одно заключение в деле уже есть. В особо сложных делах случается и несколько экспертиз, а потом принимают решение с учетом всех результатов.

Правовое регулирование интеллектуальной собственности

Ответственность за нарушение прав на интеллектуальную собственность подразумевает существенные денежные штрафы.

Для начала нужно разобраться, что именно вы создаете и как результаты вашего труда помогают вам больше зарабатывать. Исходя из этого можно будет понять, что и как имеет смысл защищать в вашем бизнесе — товарные знаки, полезные модели, произведения, и так далее.

Комплексная защита интеллектуальных прав — это наш профиль. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали — можно позвонить по телефону или написать нам на почту. Мы изучим вашу ситуацию, проконсультируем и предложим план действий по правовой охране полезной модели. Если он вам подойдет — приступим к работе.

Вопрос / ответ

  1. В чем разница между промышленным образцом, изобретением и полезной моделью?

    В качестве изобретения регистрируют способы, систему из нескольких устройств, составы веществ или сложные устройства. В качестве полезной модели (малое изобретение) регистрируют простые устройства, новые, но не настолько сложные, чтобы соответствовать критерию изобретательского уровня. Патент на промышленный образец, в отличие от других видов патентов, защищает не техническое решение, а дизайн объекта, только его внешний вид.

  2. Зачем нужно проводить поиск по промышленным образцам?

    В ходе государственной регистрации промышленного образца Федеральным институтом промышленной собственности проводится экспертиза заявки на промышленный образец по существу. В ходе экспертизы по существу устанавливается, является ли промышленный образец новым и оригинальным. В случае если промышленный образец соответствует предъявляемым требованиям, выносится решение о выдаче патента.

    Поиск следует проводить для того, чтобы заранее, ещё до подачи заявки, установить, можно ли в принципе зарегистрировать патент на промышленный образец, оценить возможные риски и узнать, не зарегистрирован ли уже такой же или похожий промышленный образец.

  3. На кого можно запатентовать промышленный образец?

    Лицо, владеющее патентом на промышленный образец, называют патентообладателем. Им может быть физическое или юридическое лицо, в том числе иностранное. Патентообладателем может быть автор разработки, его наследник или иной правопреемник. Патентообладателями могут быть одновременно несколько лиц.

    В то же время, автором промышленного образца может являться только физическое лицо.

  4. Промышленный образец и дизайн — одно и то же?

    Дизайн сам по себе относится к объектам авторских прав, так как является разновидностью произведения науки, литературы и искусства. В то же время, внешний вид изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства может быть зарегистрирован в качестве промышленного образца.

    В соответствии с Гражданским кодексом «Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере дизайна, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам». Таким образом, дизайн является одним из объектов, которые можно зарегистрировать в качестве промышленного образца.

  5. Сколько времени занимает патентование промышленного образца?

    Срок государственной регистрации промышленного образца и выдачи патента на него, установленный Роспатентом, составляет двадцать месяцев и две недели. Этот срок может быть увеличен в случае необходимости представления дополнительных материалов или документов и их проверки, доводов относительно приведенных в уведомлении, уплаты необходимых пошлин. Как правило, процедура регистрации промышленного образца занимает в среднем один год.

  6. Что можно запатентовать в качестве промышленного образца?

    В качестве промышленного образца можно запатентовать решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Для того чтобы промышленный образец можно было запатентовать, он должен быть новым и оригинальным.

    Как промышленный образец можно запатентовать решения, для которых характерны признаки, определяющие именно эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия, то есть форму и дизайн, например, бутылки или письменного стола, паттерн или фактуру ткани, дизайн сайта.

  7. Что даёт патент РФ на промышленный образец?

    Патент дает своему владельцу монопольное право на производство и продажу запатентованного изделия. Это позволяет использовать запатентованный объект только Вам и запрещать его использование остальным.

    За нарушение Вашего исключительного права на запатентованный объект Вы можете взыскать с нарушителя компенсацию до 5 миллионов рублей за каждый случай нарушения. Также получение патента на промышленный образец уберегает Вас от риска того, что кто-то другой запатентует ваш дизайн и запретит использовать его Вам.

    Сам патент является нематериальным активом, его можно оценить и поставить на баланс организации, увеличив ее капитализацию.

Полезные статьи

  • 25 11 2024
    Лицензионный договор на промышленный образец
  • 19 11 2024
    Патентные пошлины на промышленный образец
  • 11 11 2024
    Виды промышленных образцов
  • 28 11 2024
    Восстановление патента на промышленный образец
  • 17 11 2024
    Документы на промышленный образец
  • 30 10 2024
    Заявка на выдачу патента на промышленный образец
  • 30 10 2024
    Международный (евразийский) промышленный образец
  • 30 10 2024
    Правовая охрана промышленного образца
  • 05 11 2024
    Приоритет промышленного образца
  • 30 10 2024
    Срок действия патента на промышленный образец
  • 24 12 2024
    Заявка на полезную модель
  • 24 12 2024
    Срок действия полезной модели
Поделиться:

Столкнулись с похожей ситуацией? Получите консультацию у нашего специалиста